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泉州律师:专有技术的存在是对竞争自由的相对限制

商业秘密属于知识产权的范围,是一种专有技术。专有技术的存在是对竞争自由的相对限制。而《中华人民共和国反垄断法》规定的三种垄断行为,即:经营者达成垄断协议;经营者滥用市场支配地位;具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,就与商业秘密形成了极大的矛盾。反垄断法针对三种行为进行控制、约束,从而使市场能在公平的前提下让经营者能够自由竞争。两者不但在竞争政策上不同,他们保护的对象也是不同的,知识产权中的商业秘密保护的是经营者等,即商业秘密的权利人,而但反垄断法限制的是经营者,保护的消费者权益继而达到保持市场稳定。两者虽然矛盾,但又是缺一不可的。因为知识产权的过度保护会引起竞争的失衡进而被反垄断法所不容,而反垄断法事无巨细的前后审查又会破坏竞争主体意思自治和创新积极性。所以知识产权和反垄断两者互相牵制,反垄断法不完全退出知识产权保护领域,使保护知识产权与防止权利人滥用权利方面寻求一个平衡点。也就是说知识产权与反垄断法的对立统一。

公司商业秘密案件中关于赔偿金额的判决的启示:我国现行法律制度关于商业秘密侵权赔偿金额的规定有:《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条:“确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行;确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。

因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值,根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。”

《中华人民共和国专利法》第六十五:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

在梅样商业秘密侵权案件中,二审法院关于赔偿金额的审理认为:梅样公司并未举证证明由于敦煌公司的侵权行为已导致其拥有的商业秘密已被公开且为公众所知悉,其赔偿金额的认定不应适用《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第二款的规定,而是依照第一款的规定,适用《专利法》第六十五条的规定,也就说赔偿金额的最高限额为一百万人民币。

但是,如前文所述,高新技术较之传统技术有着高投资、高利润的特点,以及企业在知识产权保护体系中选择保护期限更为长久、保护成本更高的“商业秘密”保护模式来保护高新技术而非专利保护模式,这说明高新技术商业秘密较之高新技术专利,其经济收益、可得利益更高,保持竞争优势的时间更为长久、甚至有垄断市场的竞争优势。同时根据我国的民事侵权赔偿的“填平原则”,我认为高新技术商业秘密即使未因侵权行为导致秘密已为公众知悉,仍应根据该项高新技术商业秘密的商业价值确定损害赔偿额,而不应以“未导致秘密已为公众知悉”的缘由来降低高新技术商业秘密侵权的赔偿标准。


期限,是律师办案过程中需要时刻注意的问题。在我学习处理知识产权海关类案件时,对此特别有感悟。依据《知识产权海关保护条例》的规定,海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,应当立即书面通知知识产权权利人。知识产权权利人应自通知送达之日起3个工作日内就海关扣留的侵权嫌疑货物是否侵权书面回复海关。因此,作为代理人,应及时将海关的通知函转达至客户,并就被扣留货物是否侵权提供法律意见,敦促客户在规定时间内作出确认,以便及时书面回复海关。由于确认的时间仅有3个工作日,因此,应确保通讯的畅通,如保证能及时收到传真等,都是保证期限的极为重要又极易被忽略之处。


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